Воскресенье
19.05.2024
21:32
Контакты

Проспект Ленина 81, 210 (вход в левую дверь), 22-00-560
8-951-479-91-67
2651711@mail.ru

Поиск
Рекомендуем

Форма входа
Категории раздела
Гражданское право [78]
Финансовое право [8]
Уголовное право [39]
Римское право [9]
Административное право [11]
История права [6]
Зарубежное право [24]
Трудовое право [16]
Теория государства и права [15]
Земельное право [2]
Конституционное право [22]
Гражданский процесс [6]
УПК [3]
Семейное право [2]
Криминалистика [4]
Арбитражный процесс [0]
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

stat24 -счетчик посещаемости сайта

Яндекс.Метрика

Отличник.biz
Главная » Файлы » Право

В разделе материалов: 245
Показано материалов: 181-200
Страницы: « 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 »

СОДЕРЖАНИЕ
 
Введение 3
Глава 1. Административно-правовой статус государственных служащих 7
1.1. Понятие, система и принципы государственной службы 7
1.2. Понятие и классификация государственных служащих 16
Глава 2. Особенности административно-правового регулирования поступления на государственную службу 22
Заключение 31
Список литературы 33
 
Введение
Все государственные служащие являются субъектами права. Они обладают правами и свободами, а также несут обязанности и ответственность перед обществом и государством наравне со всеми гражданами.
Нарушение указанных ограничений влечет освобождение от занимаемой должности или иную ответственность, предусмотренную законом.
Кроме общеправового статуса государственные служащие обладают служебным, административно-правовым статусом Возложение на служащих должностных обязанностей и наделение их соответствующими правами производятся в целях успешного осуществления функций по занимаемой должности.
Служебные обязанности и права государственных служащих подразделяются на общие, распространяющиеся на всех служащих; специальные, предназначенные для выполнения функций по конкретной должности; личные.
 
Специальные обязанности и права государственных служащих являются производными от правового положения органа, в котором они состоят на службе, от занимаемой служащим государственной должности. Служащий выполняет обязанности и пользуется правами в пределах своей компетенции по занимаемой должности. Специальные обязанности и права предусматриваются в законах, подзаконных актах (уставах, положениях, должностных инструкциях и других нормативно-правовых актах). Так, обязанности и права сотрудников милиции определены в законе «О милиции», обязанности и права участкового инспектора милиции содержатся также в соответствующей инструкции, регламентирующей его службу.
При исполнении служебных обязанностей государственный служащий .........................................................пропуск.............................................................
Государственному служащему гарантируются: денежное содержание, ежегодный оплачиваемый отпуск, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, государственное страхование и другие социальные права, предусмотренные законодательством о труде, положением о службе в той или иной разновидности государственной службы.
Выбранная тема «Административно-правовой статус государственных служащих» является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.
Цель работы – рассмотреть особенности административно-правового статуса государственных служащих.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
Административное право | Просмотров: 1208 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ:
1. ПОНЯТИЕ ПРИНУЖДЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ, ЕГО ВИДЫ 2
2. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
3. АДМИНИСТРАТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 7
ЗАДАЧА 1         8
ЗАДАЧА 2         9
ЗАДАЧА 3       10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ: 11
 

1. Понятие принуждения по административному праву, его виды

Меры административного принуждения могут применяться как при наличии, так и при отсутствии правонарушений (на пример, при чрезвычайных обстоятельствах, при необходимости предупредить совершение правонарушения). В литературе высказывается и иное мнение. Так, Д.Н. Бахрах считает, что "административное принуждение - это особый вид государственного принуждения, состоящий в применении субъектами функциональной власти, установленных нормами административного права принудительных мер в связи с административными правонарушениями". Д.Н. Бахрах отмечает, что "всякую принудительную меру следует рассматривать как дозволено в виде исключения нарушения неприкосновенности личности и ее прав. ... Мерой принуждения может быть только индивидуальный акт, имеющий конкретного адресата."
"Административное принуждение применяется только к правонарушителям в случаях и в порядке, указанном в законе". Он указывает, что "как и вообще все средства государственного принуждения, административные меры применяются в связи с правонарушениями. Но они применяются в связи с наличием особого основания - административного проступка. Поскольку проступки менее вредны чем преступления той меры административного принуждения в общем менее суровы, чем уголовное наказание."
Севрюгин В.Е. отмечает, что "административное принуждение является разновидностью юридического (правового) принуждения и состоит в применении уполномоченными на то административно-юрисдикционными органами (должностными лицами), народными судами (судьями) установленных нормами административного права принудительных мер воздействия к правонарушителями в связи с неисполнением правовых предписаний.” Административное принуждение имеет свои индивидуальные особенности. Севрюгин В.Е. Выделяет следующие характерные черты административного принуждения:
Административное право | Просмотров: 834 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ 1

1. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 3

2. ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 22

3. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 29

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 41

Введение
Конституция РФ статьей ... относит административное и административно-процессуальное законодательство к предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.
На основе этих положений Конституции РФ и строится сегодня система законодательства об административной ответственности..........................................................пропуск.............................................................
"Об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за административные правонарушения в области строительства" и многих других.
Разумеется, что вся эта нормативная база была существенным образом переработана с учетом Конституции РФ и федерального законодательства.
В результате этой кропотливой и крайне трудоемкой работы удалось в одном акте урегулировать весь комплекс вопросов, относящихся к административной ответственности.
Так, в Общей части Кодекса определяются общие положения и основные принципы законодательства об административных правонарушениях, в Особенной ее части даются .........................................................пропуск.............................................................
Составляющей частью структуры нового Кодекса являются административно-процессуальные нормы, устанавливающие круг субъектов, имеющих право налагать административные взыскания, процедуру привлечения к административной ответственности и исполнение постановлений о наложении административных взысканий.
В этой связи выбранная мною тема является, несомненно, актуальной.
Задачами будут являться:
  1. Анализ понятия административного правонарушения;
  2. Анализ признаков и состава административного правонарушения.
  3. Рассмотрение основных признаков юридической ответственности, а также обстоятельств, исключающих такую ответственность.
Административное право | Просмотров: 638 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ 2
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 4
2. МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО 14
3. ЗЛОСТНОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 21

Введение

Конституция РФ статьей 72 относит административное и административно-процессуальное законодательство к предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.
На основе этих положений Конституции РФ и строится сегодня система законодательства об административной ответственности.
На федеральном уровне главным источником норм об административной ответственности становится КоАП РФ, а на уровне субъектов РФ - их собственные законы в указанной области, принятые в соответствии с названным Кодексом.
По содержанию новый Кодекс объединяет нормы об административных правонарушениях, содержащиеся во всех ранее принятых актах, то есть в КоАП РСФСР, а также в отдельных законодательных актах ............................................................пропуск..........................................................
 Так, в Общей части Кодекса определяются общие положения и основные принципы законодательства об административных правонарушениях, в Особенной ее части даются составы административных правонарушений с указанием конкретных видов административных наказаний за их совершение. Составляющей частью структуры нового Кодекса являются административно-процессуальные нормы, устанавливающие круг субъектов, имеющих право налагать административные взыскания, процедуру привлечения к административной ответственности и исполнение постановлений о наложении административных взысканий.
В этой связи выбранная мною тема «Юридический состав административного правонарушения» является, несомненно, актуальной.
Административное право | Просмотров: 1261 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ
 
1. Административно-правовой статус государственных служащих 3
2. Административно-правовые методы 7
3. Общественный контроль за органами государственного управления, за деятельностью государственного аппарата и должностных лиц 9
4. Управление в административно-политической сфере 11
Задача 1. 16
Задача 2. 17
Список литературы 18
 

1. Административно-правовой статус государственных служащих

Уже имеющаяся информация о государственной службе подводит нас к характеристике лиц, замещающих соответствующие государственные должности государственной службы, т.е. собственно государственных служащих.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона о государственной службе государственным гражданский служащим субъекта Российской Федерации является гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации может получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств федерального бюджета.
Его административно-правовой статус включает следующие составляющие элементы: .........................................................пропуск.............................................................
Государственным служащим предоставлен значительный объем служебных (должностных) прав. Наиболее существенными из них являются следующие:
.........................................................пропуск.............................................................
Служащий вправе участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности государственной службы. Ему предоставлено право продвижения по службе (должностная карьера), на увеличение денежного содержания, а также на переподготовку и повышение квалификации. В соответствии со стажем государственной службы он имеет право на социальное обеспечение. Для защиты своих интересов государственные служащие вправе объединяться в профсоюзы.
Для разрешения споров, связанных с государственной службой, служащий может обратиться в соответствующие государственные органы или в суд (например, по вопросам квалификации и аттестации, приема на службу, ее прохождения, реализации своих прав).
Административное право | Просмотров: 707 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение 2
1.1. Понятие и основные черты административной ответственности 5
1. 2. Основание административной ответственности 11
Глава 2. Административная ответственность юридических лиц и освобождение от административной ответственности 14
2.1. Административная ответственность юридических лиц 14
2.2. Освобождение от административной ответственности 21
Заключение 24
Список литературы 26
 
Введение
Административная ответственность наступает в случаях нарушения или несоблюдения общеобязательных правил, т.е. распространяющихся на всех физических и юридических лиц, подпадающих под их регулятивное действие. Они разнообразны, в основном носят специальный характер. Это, например, правила: по стандартизации; учету и статистике; безопасности движения и пользования средствами транспорта; воинского учета; пограничного режима; борьбы с контрабандой; обращения валюты и др. Сейчас многие правила устанавливаются непосредственно органами исполнительной власти.
Административная ответственность наступает в случае нарушения
.........................................................пропуск.............................................................
Административная ответственность практически реализуется преимущественно специально уполномоченными на это должностными лицами, являющимися представителями соответствующих исполнительных органов, наделенных контрольно-надзорными функциями и полномочиями. Ее меры применяются также судами (мировыми судьями).
Административная ответственность получает свое непосредственное выражение в отношении лиц,
.........................................................пропуск.............................................................
Таким образом, административная ответственность означает наступление определенных последствий негативного характера для тех, кто ненадлежащим образом выполняет требования соответствующих административно-правовых норм. В самом обобщенном виде она характеризуется в качестве результата совершения административного правонарушения.
Каково соотношение административной ответственности с другими видами юридической ответственности?
Административная ответственность является конкретным видом юридической ответственности. Присущие ей особенности позволяют провести грань между нею и другими видами такой ответственности.
Так, для уголовной ответственности основанием является совершение преступления; наступает она исключительно в судебном порядке; ее основные стороны регламентированы УК РФ и УПК РФ; уголовной ответственности подлежат только физические лица.
Дисциплинарная ответственность, хотя и наступает во внесудебном
.........................................................пропуск.............................................................
Для гражданско-правовой ответственности (имущественной) характерно возмещение убытков или вреда, а потому ее основное содержание составляют последствия имущественного характера, включая восстановительные меры. Административная же ответственность не предполагает возмещения имущественного ущерба, причиненного административным правонарушением.
Выбранная тема «Административная ответственность», является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – рассмотреть сущность административной ответственности.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
Административное право | Просмотров: 705 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАКТЫ, ДОГОВОРЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТОВ 4

ЗАДАЧА 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 13

Введение

В качестве правовых основ организации и деятельности адвокатуры признаются международные акты, касающиеся, адвокатов и внутреннее российское законодательство, регламентирующее адвокатскую деятельность (Закон об адвокатуре, постановления Правительства РФ, другие нормативные акты)

Выбранная мною тема «Международные пакты, договоры и иные нормативные акты, регулирующие деятельность адвокатов» является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – рассмотреть международные пакты, договоры и иные нормативные акты, регулирующие деятельность адвокатов.

Работа состоит из введения, одного раздела, заключения и списка литературы.

Зарубежное право | Просмотров: 853 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2

Глава I. Понятие и правовое регулирование авторского договора 4

1.1.Понятие авторского договора 4

1.2.Виды авторских договоров 7

Глава II. Элементы авторского договора 12

2.1.Стороны авторского договора 12

2.2. Условия авторского договора 15

2.3. Форма авторского договора 21

Глава III. Содержание авторского договора, его прекращение и ответственность по авторскому договору 26

3.1. Содержание авторского договора 26

3.2. Прекращение авторского договора 31

3.3. Ответственность по авторскому договору 36

Заключение 46

Список литературы 47 

Введение

В соответствии с частью 2 статьи ... ГК РФ использование объектов исключительных прав может осуществляться только с согласия правообладателя. Поэтому все указанные выше права по общему правилу переходят от автора к другим лицам только с его согласия, которое выражается в авторском договоре.

Причем в авторском договоре устанавливаются размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения.

Без согласия автора, то есть без заключения авторского договора, допускается использование произведений в случаях и способами, прямо установленными в Законе об авторском праве. В частности, если экземпляры правомерно опубликованного (то есть с согласия автора) произведения введены в оборот посредством их продажи, допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.

 

.........................................................пропуск.............................................................

Практически единственным основанием, по которому на балансе организации могут отражаться такие нематериальные активы, как исключительные права на использование произведения, является надлежащим образом оформленный авторский договор..........................................................пропуск.............................................................

Выбранная мною тема «Авторский договор», является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – исследовать правовую сущность авторского договора и его отдельных видов.

Объектом исследования является совокупность правоотношений, возникающих по поводу авторского договора.

Предметом является теоретические положения и нормы российского законодательства, характеризующие и регулирующие наиболее важные и актуальные аспекты авторского договора.

Практическая значимость исследования – выводы, полученные в ходе исследования могут быть использованы в практической деятельности при защите авторский прав, составлении и заключении авторских договоров и при разрешении авторских споров.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключение и библиографию.

Гражданское право | Просмотров: 606 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 27.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ 2

ГЛАВА 1. ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 4

1.1. Общие понятия 4

1.2. Недействительность сделок при нарушении внутренней воли 4

ГЛАВА 2. СДЕЛКИ С ПОРОКАМИ ВОЛИ 10

2.1. Мнимая сделка 10

2.2. Притворная сделка 11

ГЛАВА 3. ПРИНЦИП АВТОНОМИИ ВОЛИ СТОРОН ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМ ДОГОВОРЕ 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

БИБЛИОГРАФИЯ 32

ПРИЛОЖЕНИЕ 34

 

Введение

Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают соответствующие имущественные правоотношения, и как любые сделки – представляют собой волевые акт, обладающий специфическими особенностями: единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю; свобода договора. Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода договора возведена в ранг принципов гражданского законодательства.....................................................пропуск........................................................

В гражданском праве существуют определенные условия, на которых должны базироваться стороны при заключении договора. К таким условию относится, прежде всего, свобода договора. Думаю, что необходимо дать оценочную характеристику данному принципу, поскольку он является "камнем нового здания российского гражданского права”, закрепленного в качестве общего принципа в ст.1 ГК РФ , а в качестве специального - в ст.421 ГК РФ. Для понимания сущности договорного права необходимо выделить эту статью, которую я предпочитаю назвать одной из ключевых в главе "Понятия и условия договора”. Мне кажется, что неслучайно законодатель поставил данную норму сразу после определения понятия договора. Именно "Свобода договора” - является основополагающим условием заключения договора.

Выбранная мною тема «Автономия воли», является, несомненно, актуальной и практически значимой.

Цель курсовой работы – показать, в чем заключается автономия воли.

Задачами будут являться:

  1. Исследование волеизъявления;

  2. Анализ сделок с пороками воли;

  3. Изучение принципа автономии воли сторон во внешнеэкономическом договоре.

Гражданское право | Просмотров: 2587 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2

Глава 1. Основные этапы нотариального производства по делам с иностранным элементом 5

1.1. Квалификация правовой ситуации с иностранным элементом 5

1.2. Выбор применимого права 8

1.3. Применение материальных норм компетентного правопорядка 10

Глава 2. Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве 12

2.1. Компетенция нотариуса по делам с участием иностранных лиц 12

2.2. Установление личности и дееспособности иностранного гражданина 16

2.3. Установление тождества иностранной организации, проверка ее правоспособности и полномочий представителя 20

Глава 3. Некоторые категории дел с внешним элементом в нотариальной практике 28

3.1. Международное наследование 28

3.2. Имущественные отношения супругов в международном частном праве 35

3.3. Сделки с иностранным элементом 38

Заключение 40

Список литературы 41


Введение

Возврат России в мировое экономическое пространство не прошел бесследно. Трансграничная коммерция, международное движение лиц и капиталов стало привычной чертой современного нам общества. Отношения, порождаемые мировыми процессами глобализации экономики, ставят перед национальным правом новые задачи и проблемы, требующие унифицированного и гармоничного подхода при их разрешении.
Нотариат, функционирующий во многих странах на основе единых принципов и стандартов, ....................................................пропуск........................................................ Роль нотариуса заключается здесь в обеспечении адекватного ожиданиям сторон и соответствующего применимым нормам регулирования такой смешанной правовой ситуации в целях обеспечения действенности и эффективности приобретаемых прав и обязанностей вне зависимости от условий времени и места.

На сегодняшний день дела с "внешним" элементом в практике российских нотариусов не столь уж редкое явление. Причем будет заблуждением считать, что международное частное право - это привилегия нотариусов больших городов, связанная со спецификой их экономического и географического положения. Международная клиентура обращается также к сельским нотариусам, которые все чаще встречаются с регулированием международного наследования или участвуют в юридическом сопровождении создания и деятельности организаций, находящихся под иностранным контролем. разнообразие проблем, возникающих перед нотариусами, позволят оценить некоторые примеры из практики:

....................................................пропуск........................................................

- ипотека нескольких объектов недвижимости в Москве, приобретаемых французским торговым домом в целях организации на паях с российскими организациями сети супермаркетов;

- наследование после российского гражданина, учредившего наследственный траст (доверительное управление наследственным имуществом) в Нью-Йорке.

Выбранная мною тема «Законодательные условия и порядок применения нотариусов норм иностранного права», является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – рассмотреть законодательные условия и порядок применения нотариусом норм иностранного права.

Задачи:

1. Рассмотреть основные этапы нотариального производства по делам с иностранным элементом;

2. Раскрыть общие черты правового положения иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве;

3. Показать некоторые категории дел с внешним элементом в нотариальной практике.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Зарубежное право | Просмотров: 889 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2

Глава 1. Право общей долевой собственности: формирование и понятие 6

1.1. История развития правового регулирования общей долевой собственности 6

1.2. Понятие общей долевой собственности в современном гражданском праве 8

1.3. Основания возникновения общей долевой собственности 12

Глава 2. Содержание субъективного права общей долевой собственности 19

1.2. Раздел общего имущества и выдел из его доли 22

2.2. Способы защиты прав участников общей долевой собственности 30

2.3. Защита преимущественного права покупки доли 37

Глава 3. Специфика применения норм об общей долевой собственности 44

3.1. Общая долевая собственность многоквартирного дома 44

3.2. Общая долевая собственность участников простого товарищества 73

Заключение 75

Список литературы 77

Введение

Существуют два основных вида общей собственности: общая долевая собственность, при которой определяются доли каждого из собственников; общая совместная собственность, при которой доли собственников не определены.

Законом установлено, что общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев образования общей совместной собственности на имущество. Кроме того, по соглашению участников общей совместной собственности, а при его недостижении – по решению суда на общее имущество может быть установлена общая долевая собственность этих лиц.

С целью анализа общей долевой собственности как вида общей собственности рассмотрим основные, характерные для нее моменты: В отношении определения доли в праве общей долевой собственности необходимо отметить следующее. Соглашением всех участников общей долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества. ....................................................пропуск........................................................

Каждый участник общей долевой собственности уплачивает налоги, сборы и иные платежи по общему имуществу, несет издержки по его содержанию и сохранению пропорционально размеру своей доли.

Особый режим установлен в ГК РФ для преимущественного права покупки, заключающегося в следующем.

При продаже доли в общей долевой собственности или при отчуждении доли по договору мены постороннему лицу остальные участники общей долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по предложенной цене и на прочих равных условиях, кроме случаев продажи с публичных торгов.....................................................пропуск........................................................Следует учитывать, что уступка права преимущественной покупки доли запрещается.

Доля в общей долевой собственности переходит к приобретателю по договору с момента его заключения, а по договору, требующему государственной регистрации – с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Особые правила установлены в отношении порядка раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности, находящегося в общей долевой собственности, и выдела из него доли. Этот порядок состоит в следующем.

Имущество, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено между участниками общей долевой собственности. ....................................................пропуск........................................................С получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

Выбранная тема «Право общедолевой собственности» является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – рассмотреть право общедолевой собственности.

Задачи:

1. Рассмотреть историю развития правового регулирования общей долевой собственности;

2. Изучить понятие общей долевой собственности в современном гражданском праве;

3. Показать содержание субъективного права общей долевой собственности;

3. Рассмотреть специфику применения норм об общей долевой собственности.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Гражданское право | Просмотров: 1191 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2

1. Исторический аспект развития института опеки и попечительства 4

2. Основания возникновения опеки и попечительства 9

3. Основания прекращения опеки и попечительства 17

4. Порядок и правовые последствия прекращения опеки и попечительства 18

Заключение 36

Список литературы: 40

 

Введение

Опека и попечительство - это, во-первых, правовой институт, т.е. совокупность норм, регулирующих соответствующие отношения, во-вторых, деятельность соответствующих органов, опекунов и попечителей по защите прав и законных интересов подопечных (т.е. лиц, над которыми установлена опека или попечительство).

Институт опеки и попечительства (ст.31 - 41) впервые введен в гражданское законодательство. Ранее эти нормы содержались в КоБС 1969. Однако данный институт всегда считался комплексным, содержащим нормы гражданского, семейного и административного права.

ГК регулирует общие вопросы: .............................................пропуск...............................................

В пределах, установленных ст. 31 ГК РФ, нормы, определяющие права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию подопечных детей, включены в Семейный кодекс (ст.145 - 150). Правами и обязанностями опекунов и попечителей наделяются приемные родители (ст.153 Семейного кодекса). Приемная семья - это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, заключаемого органами опеки и попечительства с супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью (приемными родителями).

Выбранная мною тема курсовой работы «Опека и попечительство как институт гражданского права», является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – проанализировать основные положения, касающиеся опеки и попечительства.

Задачи курсовой работы:

  1. Анализ сущности института опеки и попечительства;

  2. Исследование круга лиц, которые могут быть опекунами и попечителями;

  3. Изучение причин, по которым граждане не могут быть попечителями и опекунами, а также причин прекращения опеки и попечительства.

Структура работы: работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка литературы.

Гражданское право | Просмотров: 2701 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Теоретический вопрос. Понятие и виды государственных служащих 2

2. Теоретический вопрос. Административно-правовое регулирование в финансово-кредитной сфере 12

3. Задача 24

4. Тестовые задания 21

Список литературы 29

Административное право | Просмотров: 1301 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. Понятие и формы судебной деятельности 4

1.1. Судебная система Российской Федерации 4

1.2. Формы судебной деятельности 9

Глава 2. Особенности судебной деятельности 20

Заключение 25

Список литературы 26

 

Введение

 

Современная судебная система России — это упорядоченное построение судов, осуществляющих судебную власть путем отправления правосудия, в соответствии с их компетенцией, имеющих общие задачи, цели, организованных и действующих на единых демократических принципах.

Основа построения судебной системы — Конституция РФ. Судебная система РФ устанавливается Конституцией РФ (ст. 118, 125—127) и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» (ст. 4).  .......................................................пропуск..................................................... Судебные органы, как, впрочем, и все другие правоохранительные органы, представляют собой звенья единой централизованной системы.

Выбранная тема «Понятие и формы судебной деятельности» является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – рассмотреть понятие и формы судебной деятельности.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Уголовное право | Просмотров: 4184 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (2)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. Конституционно-правовая основа обеспечения безопасности в процессе организации и проведения выборов в РФ 4

1.1. Понятие избирательного права и избирательной системы 4

1.2. Источники и принципы избирательного права 9

Глава 2. Обеспечение безопасности на различных стадиях избирательного процесса 12

Заключение 22

Список литературы 24

Введение

В Конституции РФ устанавливаются положения об избирательных правах граждан, о формировании Государственной Думы на основе демократических выборов (ч. 2 и 3 ст. 32, ч. 2 ст. 96). В Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" закрепляются принципы избирательного права, основы статуса участников избирательного процесса, порядка организации и проведения выборов на всех уровнях власти в России. Этот Закон по своей значимости и объему регулирования является своего рода избирательным кодексом для России. В соответствии с названным Законом должны проводиться выборы в Российской Федерации, в том числе и выборы депутатов Государственной Думы. Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав не могут противоречить нормативные правовые акты о выборах конкретных органов власти и, разумеется, подзаконные акты.

Выбранная мною тема «Конституционно-правовая основа обеспечения безопасности государства в процессе организации и проведении выборов в Российской Федерации» является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Цель работы – рассмотреть конституционно-правовую основу обеспечения безопасности государства в процессе организации и проведения выборов в РФ.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Гражданское право | Просмотров: 865 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. Роль процессуальных документов в теории доказательств 5

1.1. Общие положения 5

1.2. Протокол судебного заседания 11

Глава 2. Документы как доказательства в оперативно-розыскной деятельности 16

Заключение 23

Список литературы 25

 

Введение

Доказательство является одним из наиболее важных категорий в процессуальном праве и находится в основе правосудия. Деятельность органов, которые осуществляют гражданское судопроизводство, направляется на то, чтобы установить обстоятельства дела, которые имеют значение для наиболее правильного разрешения данного дела.

 .......................................................пропуск......................................................

Сторонники «двойственного понимания судебных доказательств» отмечают, что это понятие имеет два значения. Во-первых, это факты, во-вторых, источники получения сведений о фактах, имеющих значение для дела, посредством которых эти факты устанавливаются. Тем самым они стремятся преодолеть одностороннее определение доказательств либо только как процессуальных средств доказывания, либо только как известных фактов, фактических данных.

Приверженцы теории единого понимания раскрывают сущность доказательств, исходя из единства фактических данных и их процессуальных источников. Эту точку зрения разделяют М.К. Треушников, В.Я. Дорохов, М.А. Чельцов, П.А. Лупинская и другие исследователи.

 .......................................................пропуск.....................................................Но эта диалектическая связь не исключает самостоятельности каждой из упомянутых категорий». Таким образом, по их мнению, содержание доказательства в процессуальном смысле слагается из двух моментов:

1. Доказательство - фактические данные.

2. Фактические данные тесно взаимосвязаны с их источником, но не совпадают с ним и носят самостоятельный характер.

Вне зависимости от различий в научном осмыслении сущности судебных доказательств, следует заметить, что фактические данные, выступающие в качестве доказательств, суд получает с помощью специальных процессуальных средств из источников доказательств. Словарь русского языка И.И. Ожегова под «источником» имеет в виду то, что дает начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь. Толкование понятия «источник» в правовом смысле подразумевает носителя сведений о фактах. При этом в качестве доказательства выступают не носители данных, а информация, которая в них заложена.

Уголовное право | Просмотров: 524 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Понятие и значение управленческих решений в органах прокуратуры 4
2. Виды управленческих решений, принимаемых в прокуратуре 5
3. Классификация управленческих решений по основаниям их принятия. 5
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 6
5. Процесс выработки управленческих решений в органах прокуратуры 7
6. Организация исполнения управленческих решений. 10
Заключение 15
 Список литературы 16
 

Введение

Разработка управленческих решений является важным процессом, связывающим основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. Именно решения, принимаемые руководителями любой организации, определяют не только эффективность ее деятельности, но и возможность устойчивого развития, выживаемость в быстро изменяющемся мире.
Принятие эффективных решений — одно из наиболее важных условий эффективного существования и повышение эффективности деятельности прокуратуры.
Следовательно, выбранная тема «Понятие и реализация управленческих решений в органах прокуратуры», является, несомненно, актуальной.
Цель работы – определить особенности принятия и реализации управленческих решений в органах прокуратуры.
Работа состоит из введения, шести разделов, заключения и списка литературы.
Уголовное право | Просмотров: 4245 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

Задача №1 3

Задача №2 3

Задача №3 4

Задача № 4 5

Задача №5 6

Итоговый тест 7

Список литературы 16

Гражданское право | Просмотров: 1359 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (1)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава 1. Права человека – основной институт правового государства 6

1.1. Историческое развитие института прав человека и гражданина 6

1.2. Основные положения правового статуса личности в России и в других странах 9

1.3. Правовой статус человека и гражданина 12

Глава 2. Защита прав и свобод человека 18

2.1. Система прав и свобод человека и гражданина 18

2.2. Гарантии прав и свобод личности 20

2.3. Социальное государство и защита прав человека 21

Глава 3. Права человека в международном праве 25

Заключение 28

Список литературы 30

 

Введение

В системе ценностей демократического общества на первом месте должна стоять личность. Личность с точки зрения психологии и философии — это субъект общественных отношений, обладающий определенным уровнем психического развития. Качества личности присущи психически здоровому человеку, достигшему определенного возраста, способному в силу интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных отношений, формировать свою позицию и отвечать за поступки.

Следовательно, не каждого человека можно считать личностью. Понятие «личности» является более узким по сравнению с понятием «человек». Человек — общественное существо, член человеческой семьи.

Проблема личности обширна и многогранна, имеет разные аспекты. Важнейший из них — юридический. Он тесно связан с политическим, идеологическим, нравственным, гуманистическим и иными аспектами, прямо затрагивающими интересы людей, государства, общества.

В правовой системе государства личность занимает центральное место и .......................................................пропуск.....................................................

К личности обращены юридические предписания. От неё зависит состояние законности и правопорядка, уровень правовой культуры общества. Она — объект судебной и иной правовой защиты. На ней замыкаются практически все юридические явления, фокусируются разнообразные правовые связи и процессы.

Правовое понятие личности сводится к тому, .......................................................пропуск.....................................................

Актуальность работы. Соблюдение прав человека останется лишь декларацией без повседневной, эффективной работы правоприменителей, облеченных государственной властью. В этом смысле часто упор делается на наличие свободной прессы, оппозиции, но недооценивается значение государственных институтов в защите прав человека (а между тем именно в интересах государства и защищать их). В любом случае защита прав человека - это улица с двусторонним движением. Если государство слабое и не может предложить систему защиты прав человека, то свободная пресса, союзы по интересам, политические партии будут бороться за права человека фрагментарно, преследуя лишь свои интересы, зачастую корпоративные и частные, а не общенациональные.  .......................................................пропуск..................................................... Если в своей повседневной деятельности гражданин регулярно ощущает себя лишенным правовой защиты изгоем, а в чиновниках, представляющих государство в различных социальных областях, видит мелких (или крупных) стяжателей либо безынициативных исполнителей, ждущих лишь окончания рабочего дня, то такой гражданин никогда не будет воспринимать государство своим и будет использовать свой экономический потенциал сугубо в конъюнктурных, узкокорыстных целях.

Цель работы – рассмотреть основные черты защиты прав и свобод человека.

Задачи:

1. Рассмотреть историческое развитие института прав человека и гражданина;

2. Показать основные положения правового статуса личности в России и в других странах;

3. Изучить правовой статус человека и гражданина;

4. Рассмотреть систему прав и свобод человека и гражданина;

5. Показать гарантии прав и свобод личности;

6. Изучить взаимосвязь социального государства и защиты прав человека;

7. Рассмотреть права человека в международном праве.

Гражданское право | Просмотров: 640 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение 3

1) Исторический аспект развития Российского Уголовного Права (начиная с Русской Правды) 7

2) Уголовное законодательство СССР (с 1922 по 1991) 17

3) Уголовное законодательство РФ и его отличие от УК РСФСР 28

Заключение 33

Список литературы 34

 

Введение

Наука уголовного права в собственном ее смысле и современном понимании возникает на рубеже 18 и 19 веков. В древнем мире отдельные вопросы уголовного права рассматривались в трудах отдельных философов и юристов, но специальных исследований, посвященных уголовному праву не было. Так, например, в трудах знаменитого греческого философа Платона содержатся отдельные мысли о сущности и целях наказания, о предупредительном воздействии законов, о мотивах преступления и т. п. Аналогичное можно сказать и об уголовно-правовых идеях Аристотеля. Много интересных соображений о преступлении и наказании содержится в трудах выдающегося римского юриста Цицерона, историка Тациана, философа Сенеки, поэтов Виргилия Платва, Луцилия, Овидия и др. Ряд отрывков, из не дошедших до нас трудов римских юристов Павла, Ульпиана и Модестина были включены в книги 47 и 48 Дигест Юстиниана. В качестве учебных пособий в те далекие времена использовалась книга 4 Институций Юстиниана и книга 3 Институций Гая. В средние века, с возникновением в 12 веке в Италии Болонского университета уголовное право преподавалось, но не в качестве самостоятельной научной дисциплины, а как составная часть канонического и римского права. Толкованием уголовно-правовых норм занимались глоссаторы, которые не разрабатывали, а лишь комментировали нормы канонического и римского права. Вообще уголовное право средневековья находилось в полной зависимости от церкви. Глоссаторы давали в обобщенной форме ранее высказанные мнения по тому или иному вопросу уголовного права, а также разъясняли основные положения обычного права. Коментаторское постижение вопросов уголовного права обусловило его в самостоятельную учебную дисциплину, а в самом начале 15 века в Венеции выходит книга Альберта Гиндина «Трактат о преступлениях», представляющий собой рассуждения о природе некоторых преступлений в уголовном судопроизводстве. В этой книге содержится и изложение отдельных вопросов общей части уголовного права: умысел, неосторожность, покушение. Глоссаторское направление просуществовало до середины 18 века. Среди многочисленных представителей глоссаторского направления, особого внимания заслуживают трактаты в области уголовного права итальянца Фаринауци и немцев Карпцова и Берлиха. ..............................................................пропуск.............................................................................

Глоссаторская юриспруденция оказала определенной влияние на уголовное законодательство Священной Римской империи, в частности на такой важнейший в 16 веке законодательный акт, содержащий вопросы уголовного права и уголовного судопроизводства, как Каролина (принят в 1532г.). Заслуга глоссаторов в области развития науки уголовного права заключалась в том, что они в значительной степени и с большей широтой, чем римские юристы, разработали вопросы как общей, так и особенной части уголовного права; такие как состав преступления, покушение, умысел и неосторожность, случай, возраст уголовной ответственности и влияние на нее душевных болезней, опьянения, виды наказаний и виды конкретных преступлений. Этим они содействовали дальнейшему развитию науки уголовного права.

На рубеже 17 и 18 веков, идейное и общественное движение в странах Европы и Америки. Связанное с общими переменами в условиях жизни под влиянием разложения феодальных и утверждения капиталистических производственных отношений, именуемое «просвещением». ..............................................................пропуск............................................................................. Локк требовал, также пропорциональности между тяжестью наказания и тяжестью преступления, которое впоследствии было развито Ч. Беккария. Локк обращал внимание на то, сто еще в естественном состоянии один человек может наказать другого не произвольно, «а воздать ему так, как это диктует спокойный разум и совесть, пропорционально его поступку». Этот же принцип он распространял на отношения между людьми в государстве. Локк также утверждал, что только закон может быть мерилом правильного и дурного и только из закона каждый может знать, что ему полагается. Другими словами, сам закон определяет, что является преступным и какие наказания можно к преступнику применять. Важной задачей уголовного закона по мнению Локка должна являться защита частной собственности. Во Франции этого периода передовые уголовно-правовые идеи выдвигались в трудах Монтескье, Вольтера, Бриссо и Беккария. Основные уголовно-правовые идеи Монтескье, основоположника просветительно-гуманистического направления в уголовном праве, высказаны в его знаменитой книге «О духе законов» (1748г.) и могут быть сведены к следующим основным принципам: наказание должно соответствовать природе преступления; наказание в своих размерах не должно превосходить требования необходимости. В последнем положении содержится зародыш принципа экономии репрессии. Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве в наиболее отчетливой и завершенной форме было выражено в знаменитой книге Ч. Беккария «О преступлении и наказании». ..............................................................пропуск.............................................................................Классическое направление в уголовном праве акцентировало внимание на преступлении и наказании в отрыве этих явлений от самой социальной действительности. Во второй половине 19 века появляется антропологическое направление, подвергшее жестким атакам классиков. Представители этого направления обратили серьезное внимание на необходимость изучения личности преступника и причин преступности. В трудах представителей этого направления Ч. Ломброзо, Э. Ферри, Ф. Лист, Г. Тард, Принс и др. развивались идеи, сочетающие положительные моменты с отрицательными.

Задачи работы:

1. Рассмотреть исторический аспект развития Российского Уголовного права (начиная с Русской Правды);

2. Показать особенности уголовного законодательства СССР;

3. Провести разграничение между УК РСФСР и УК РФ.

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы.

Уголовное право | Просмотров: 1339 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 22.12.2009 | Комментарии (0)